Если Вы хотите получить консультацию у наших специалистов, то задайте Ваш вопрос, заполнив форму. Ваш вопрос не останется без внимания.
Текст вопроса:
Спрашивал:
Анастасия
К кому адресован: Судебный отдел
У меня была однокомнатная квартира. Старшая дочь(в разводе) с двумя детьми жила у меня. Мы решили улучшить своё жилье с помощью материнского капитала. Я продаю свою однокомнатную квартиру + материн. капитал покупаем двухкомнатную квартиру. Собственниками оформили стар. дочь и её детей(так сказал Пенсионный фонд иначе деньги за материнский капитал не перечислят). Мы с дочерью договорились после трёх лет она свою долю перепишет на меня или мою мл. дочь. Три года истекло. Я ей стала говорить о дарении своей доли, на что она мне ответила, что свою долю она подарила одному из своих детей. И теперь они нас прогоняют из квартиры. Посоветуйте, что мне делать, как быть, какие у меня права. Со мной ещё несовершеннолетняя дочь(прописана она не в этой квартире). А жить невыносимо, ограничивают во всём и везде. Как быть в данной ситуации, какие мои права???
Ответ:
Отвечает:
Судебный отдел
Добрый день!
В ответ на ваше письмо поясняю следующее:
Из Вашего письма ясно, что собственниками 2х комнатной квартиры является Ваша дочь и ее дети. Вы являетесь членом семьи собственника квартиры, так как вы ее мать (родитель).
Согласно п.1ст.31 Жилищного кодекса РФ, к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника.
В связи с чем, Вы обладаете следующими правами в соответствии с п.2 ст.31 Жилищного кодекса РФ: правом пользования данным жилым помещением наравне с его владельцем, если другое не установлено соглашением, заключенным между вами. В обязанности прописанных в квартире граждан входит забота о помещении, сохранение его в целостности.
Что же касается прав собственников имущества, то согласно п.п. 1,2,4 ст. 209 Гражданского кодекса, : 1.Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.
По поводу права собственника на выселение других проживающих с ним членов семьи, то согласно п.4 ст.31 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи.
Также согласно ст. 35 Жилищного кодекса:
1.В случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими федеральными законами, договором, или на основании решения суда данный гражданин обязан освободить соответствующее жилое помещение (прекратить пользоваться им). Если данный гражданин в срок, установленный собственником соответствующего жилого помещения, не освобождает указанное жилое помещение, он подлежит выселению по требованию собственника на основании решения суда.
2. В случае, если гражданин, пользующийся жилым помещением на основании решения суда, принятого с учетом положений части 4 статьи 31 настоящего Кодекса, или на основании завещательного отказа, использует это жилое помещение не по назначению, систематически нарушает права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его разрушение, собственник жилого помещения вправе предупредить данного гражданина о необходимости устранить нарушения. Если указанные нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, собственник жилого помещения также вправе назначить данному гражданину разумный срок для проведения ремонта жилого помещения. В случае, если данный гражданин после предупреждения собственника жилого помещения продолжает нарушать права и законные интересы соседей, использовать жилое помещение не по назначению или без уважительных причин не проведет необходимый ремонт, данный гражданин по требованию собственника жилого помещения подлежит выселению на основании решения суда.
Ввиду того, что ваше право пользования жилым помещением не прекращалось, и вы не теряли статусчлена семьи собственника, данные положения по выселению к Вам относится не могут.
Получается, что Ваша дочь может воспользоваться своим правом как собственник на выселение Вас из квартиры при обращении в суд, однако для этого у нее должны быть основания как, то что у Вас существует другое жилье, если она докажет, что Вы нарушаете права и законные интересы соседей, дебоширите, используете жилое помещение не по назначению, разрушаете собственность и т.д., если Вы не справляетесь с обязанностями по заботе о помещении, сохранении его в целостности.
Вы в свою очередь, в случае судебных разбирательств, можете подтвердить документально, что указанная собственность Вашей дочери была приобретена при вложении денежных средств с продажи Вашей собственности (т.е. 1 комнатной квартиры) , если такие доказательства у вас есть.
Что касается младшей несовершеннолетней дочери, то ее прописка в другом месте, потверждает, что у нее есть возможность проживать там, однако по каким-либо обстоятельствам она ею не пользуется, а проживает со своей матерью. Следовательно ее проживание с Вами никаких дополнительных прав Вам не дает.
Я считаю необходимым заключить с собственниками помещения соглашение в нотариальном порядке по праву пользования указанным жилым помещением. Если же полюбовно решить этот вопрос не удается, то необходимо обратиться в суд. В таком случае рады Вам помочь по представлению интересов при решении спорных вопросов в судебном порядке!
Текст вопроса:
Спрашивал:
Андрей Иванов
К кому адресован: Судебный отдел
Моя бывшая жена выписывает меня из квартиры, зарегистрированной на нее. Квартиру мы приобрели за счет общих средств в период брака. Законны ли ее требования?
Ответ:
Отвечает:
Администрация
В случае если имущество после бракоразводного процесса вам не разделено, то данное требование законно на основании норм ЖК РФ, Вас снимают с учета как бывшего члена семьи собственника, однако, чтобы избежать снятия с регистрационного учета и полноценной защиты Ваших прав, Вам необходимо в срочном порядке обратиться в мировой суд с заявлением о разделе совместно нажитого имущества, в частности квартиры, по следующим ниже основаниям:
В соответствии с частью 1 статьи 33 СК РФ «Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности».
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 СК РФ «Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.
В соответствии с пунктом 1 статьи 39 СК РФ «При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами».
В соответствии с пунктом 1 статьи 38 СК РФ «Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов».
В случае раздела квартиры, выселять Вас из вашей собственной квартиры она не имеет право, поэтому советуем Вам в срочном порядке обратиться с соответствующим заявлением к мировому судье
Текст вопроса:
Спрашивал:
Василий
К кому адресован: Судебный отдел
МИФНС приостановлены операции по счетам налогоплательщика в связи с тем обстоятельством, что истец не представил налоговую декларацию в налоговый орган за 12 месяцев, квартальный 2006 г, наша организация зарегистрирована в августе 2006 года, решение ИФНС
Ответ:
Отвечает:
Администрация
Нет данное решение необоснованно по следующим ниже обстоятельствам:
Пунктом 6 статьи 80 НК РФ предусмотрено, что «налоговая декларация представляется в установленные законодательством о налогах и сборах сроки».
В соответствии с пунктом 1 статьи 379 НК РФ «Налоговым периодом признается календарный год», то есть двенадцать месяцев.
Учитывая то обстоятельство, что в качестве основания приостановления операций по счетам налогоплательщика указана «Непредставление налоговой декларации в налоговый орган за 12 месяцев и то обстоятельство, что ваша организация получила свидетельство в августе 2006 года (то есть с момента регистрации предприятия до момента вынесения решения прошло только четыре месяца ), то соответственно налоговая декларация за 12 месяцев не может быть представлена в налоговый орган, а значит Решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика принято незаконно.
Для признании данного решения незаконным Вам нужно обратиться в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании недействительным ненормативного акта налогового органа.
Текст вопроса:
Спрашивал:
Тигран
К кому адресован: Судебный отдел
Как можно трудоустроиться в Вашей юридической фирме? Куда можно выслать резюме? Выпускник ВолГУ с красным дипломом.
Ответ:
Отвечает:
Администрация
Свои резюме можно выслать на электронный адрес uftsp@rambler.ru с пометкой "ДЛЯ ОТДЕЛА КАДРОВ".
Текст вопроса:
Спрашивал:
Наталья
К кому адресован: Судебный отдел
Можно аннулировать сделку дарения?
Ответ:
Отвечает:
Судебный отдел
В соответствии со ст.578 ГК РФ:
1. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя.
2. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты.
3. По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом).
4. В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого.
5. В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения.
Текст вопроса:
Спрашивал:
Оксана
К кому адресован: Судебный отдел
Добрый день!подскажите проводите ли вы проверку юридической чистоты покупаемой квартиры (продается по доверенности) с выдачей письменного заключения по проверке? сколько это стоит и в какие сроки проводится? Спасибо
Ответ:
Отвечает:
Судебный отдел
Здравствуйте.
Да проверку юридической чистоты квартиры мы проводим, равно как и осуществляем сопровождение сделок по купле-продаже квартиры.
Стоимость правовой экспертизы составляет 5000 рублей за весь пакет документов.
Текст вопроса:
Спрашивал:
Мария
К кому адресован: Судебный отдел
Мой отец ушел из семьи когда мне было 4 года, алименты платил от случая к случаю, может 1 раз в 2 года, моим воспитанием не занимался да и просто не интересовался мной, моими успехами и неудачами, не общался со мной, а теперь он постарел, стал инвалидом 2 группы и требует, чтобы я его содержал. Может ли суд присудить платить ему алименты?
Ответ:
Отвечает:
судебный отдел
Добрый день, в ответ на Ваше письмо сообщаем следующее:
в соответствии со ст. 87 Семейного кодекса РФ:
1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке.
3. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
4. При определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя независимо от того, предъявлено требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них.
5. Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей.Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав.
Таким образом, учитывая те обстоятельства, что Ваш отец уклонялся от выполнения им обязанностей родителя, то в судебном порядке Вы можете быть освобождены от обязанности по его содержанию. Однако его уклонение от выполнения им обязанностей родителя Вами должно быть доказано в суде. Под уклонением практика понимает прямой отказ от уплаты присужденных судом алиментов, а также иные формы уклонения - сокрытие лицом своего действительного заработка (сложно, но возможно), смена места работы или места жительства с целью избежать удержаний по исполнительному листу и многое другое
Однако, учитывая, что Ваш отец является нетрудоспособным гражданином в соответствии с абз.8 ст.2 ФЗ от 15.12.01г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» (нетрудоспособные граждане - инвалиды, в том числе инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, в том числе в иностранных образовательных учреждениях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери, граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), не имеющие права на пенсию, предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"; ), т.к. он является Инвалидом 2-ой группы. Установление группы инвалидности обладает юридическим и социальным смыслом, так как предполагает определенные особые взаимоотношения с обществом: наличие у инвалида льгот, выплата пенсии по инвалидности, ограничения в работоспособности и дееспособности. Таким образом Ваш отец имеет следующие права и льготы:
право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы.
Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от причины инвалидности (за исключением случаев, указанных ниже), продолжительности страхового стажа застрахованного лица, продолжения инвалидом трудовой деятельности, а также от того, наступила ли инвалидность в период работы, до поступления на работу или после прекращения работы.При полном отсутствии у инвалида страхового стажа, а также в случае наступления инвалидности вследствие совершения им умышленного уголовно наказуемого деяния или умышленного нанесения ущерба своему здоровью, которые установлены в судебном порядке, устанавливается социальная пенсия по инвалидности в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
Размер пенсии по инвалидности определяется в зависимости от группы инвалидности. Фиксированный базовый размер трудовой пенсии по инвалидности лиц, не имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи, устанавливается в следующих суммах:
1) при I группе – 5 124 рублей в месяц;
2) при II группе – 2 562 рублей в месяц;
3) при III группе – 1 281 рубля в месяц.Также при определении размера пенсии в каждом конкретном случае используется ряд других показателей.А Вы, в свою очередь, имеете право на компенсационные выплаты, как гражданин осуществляющий уход за нетрудоспособным гражданином, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4.06.07г. № 343 «Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами».
Также если суд признает Вашего отца недееспособным, то в соответствии с ФЗ N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" от 24.04.08 г., а также в соответствии с п.2 ст.34 ГК РФ суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную силу решения о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности сообщить об этом органу опеки и попечительства по месту жительства такого гражданина для установления над ним опеки или попечительства.
Текст вопроса:
Спрашивал:
Анна
К кому адресован: Судебный отдел
Добрый день!<br>Наша организация снимает в аренду офисное помещение в Бизнес-Центре, договор аренды заключен на 11 месяцев, до конца срока действия Договора аренды осталось 3 месяца, но мы хотим расторгнуть договор аренды с Арендодателем досрочно, так как условия офисного помещения желают быть лучшего (температура в офисе по утрам опускается до 10 градусов, потом разогреваем помещение кондиционерами 2 часа, и компьютерные серверы из-за холода тоже не работают, а соответственно и интернет, база-работа стоит, приходится ждать пока разогреется помещение.<br><br>Но дело в том, что при оплате первого взноса за аренду Арендатором Арендодателю, по договору аренды помещения, также нужно еще Арендатору перечислить обеспечительный взнос в сумме равный размеру месячной аренды помещения. В договоре указано обеспечительный взнос рассматривается, как средство возмещения убытков (включая упущенную выгоду), которые может понести Арендодатель в случае одностороннего прекращения или нарушения Договора аренды Арендатором.<br><br>Все бы ничего, НО, в договоре аренды указано, что при досрочном расторжении договора аренды по инициативе Арендатора, по любым основаниям, если даже это расторжение вызвано, тем, что офисное помещение имеет недостатки (низкая температура в помещении), Арендодатель не возвращает Арендатору обеспечительный взнос!<br><br>Вот я бы хотел узнать у Вас юристы, на сколько данное положение/условие договора аренды про не возврат обеспечительного взноса в случае расторжения Договора аренды по инициативе Арендатора, соответствует законодательству РФ?<br><br>И ещё в договоре аренды имеется пункт, "Признание любого из положений, содержащихся в настоящем Договоре или любого применения, какого-либо положения недействительным, никоим образом не затрагивает и не влияет на действительность остальных положений настоящего Договора и любого другого их применения. В случае признания любого положения недействительным, в настоящий Договор вносится в письменном виде поправка, которая предусматривает замену такого положения соответствующим законодательству положением, приемлемым для Сторон".<br>Этот пункт договора, сразу наталкивает на то, что в договоре имеются положения не соответствующие законодательству РФ.
Ответ:
Отвечает:
Судебны отдел
Добрый день, в ответ на Ваше письмо сообщаем следующее:
в соответствии с п.1 ст. 611 ГК РФ арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества.
В соответствии с п.1 ст. 612 ГК РФ арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора аренды он не знал об этих недостатках.При обнаружении таких недостатков арендатор вправе по своему выбору:
потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества;
непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом арендодателя;
потребовать досрочного расторжения договора.
Также в соответствии с п.4 ст.614 ГК РФ если законом не предусмотрено иное, арендатор вправе потребовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользования, предусмотренные договором аренды, или состояние имущества существенно ухудшились.Что касается обязанностей арендодателя, то в соответствии с п.1 ст. 616 ГК РФ арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды.
Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный договором, а если он не определен договором или вызван неотложной необходимостью, в разумный срок.Нарушение арендодателем обязанности по производству капитального ремонта дает арендатору право по своему выбору:
произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы;
потребовать соответственного уменьшения арендной платы;потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
Также арендатор в соответствии с п.2 ст. 620 ГК РФ вправе расторгнуть договор аренды досрочно, если переданное арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены арендодателем при заключении договора, не были заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора.
Из вышеизложенного предположем сделать вывод, что условие договора, согласно которому обеспечительный платеж не возвращается арендатору только ввиду того, что он выступил с предложением расторгнуть договор аренды досрочно, является недействительным, т.к. оно противоречит законному праву арендатора, в соответствии с вышеуказанными статьями, досрочно расторгнуть договор по причине, если переданное арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены арендодателем при заключении договора, не были заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора.
Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечительный платеж , в соответствии со ст.329 ГК РФ, служит только способом обеспечения исполнения обязательства, если оно было исполнено в соответствии с законодательством РФ и условиями договора. И хотя условия его возврата оговорены в договоре, однако оно не должно противоречить закону, равно как и другие условия договора аренды.
Текст вопроса:
Спрашивал:
Евгения. г. Гомель, РБ
К кому адресован: Судебный отдел
Здравствуйте. В марте 2012 года получила статус налогового резидента РФ. Предприятие сделало перерасчёт НДФЛ по ставке 13% с января по март 2012 года . Имею ли я право на перерасчёт НДФС с 30% на 13% за период работы с июля по декабрь 2011 года . Если имею право, то куда необходимо обратиться. В настоящее время в РФ не работаю. Спасибо.
Ответ:
Отвечает:
Судебный отдел
В ответ на Ваше письмо сообщаем следующее:
В соответствии со ст.207 НК РФ налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.(в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.
Также в соответствии с п.3. ст.224 НК РФ Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых:
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов;
от осуществления трудовой деятельности, указанной в статье 227.1 настоящего Кодекса, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов;
от осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов;
от осуществления трудовой деятельности участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также членами их семей, совместно переселившимися на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов;(абзац введен Федеральным законом от 21.04.2011 N 77-ФЗ)
от исполнения трудовых обязанностей членами экипажей судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов.
Для расчета НДФЛ неважно, является ли сотрудник гражданином России или нет. Имеет значение другое: подпадет ли он под определение резидента РФ.
Когда сотрудник еще не приобрел статус резидента, работодатель удерживает налог по ставке 30 процентов. С момента изменения статуса иностранного специалиста с нерезидента на резидента налог с его доходов следует исчислять по ставке 13 процентов. Также бухгалтер обязан пересчитать весь ранее удержанный в текущем налоговом периоде налог по новой ставке.
В Вашей ситуации Вам могли бы вернуть удержанные проценты при получении Вами дохода в РФ, но так как Вы не работаете сейчас в РФ, то и вернуть удержанные суммы не с чего, потому как выплата ранее удержанного НДФЛ производиться лишь за счет доходов налогоплательщика при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).
Можем порекомендовать Вам обратиться в налоговый орган РФ, где Вы ранее были поставлены на учет по месту жительства (месту пребывания), с документами в соответствии со ст.78 НК РФ, подтверждающими Ваш статус за период работы в РФ, с целью возврата удержанного налога.
Возврат суммы излишне удержанного налога производится на основании заявления (п. 1 ст. 231), которое может быть подано в течение трех лет со дня уплаты налога (п. 7 ст. 78 НК РФ).При отсутствии налогового агента налогоплательщик вправе подать заявление в налоговый орган о возврате излишне удержанной с него и перечисленной в бюджетную систему Российской Федерации ранее налоговым агентом суммы налога одновременно с представлением налоговой декларации по окончании налогового периода.
Налоговые агенты выдают физическим лицам по их заявлениям справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату в течение одного месяца со дня получения налоговым органом заявления на возврат (п. 6 ст. 78 НК РФ).
В случае если возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется с нарушением установленного срока, налоговым органом на сумму излишне уплаченного налога, которая не возвращена в установленный срок, начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый календарный день нарушения срока возврата.
Текст вопроса:
Спрашивал:
ВЯЧЕСЛАВ
К кому адресован: Судебный отдел
меня как индивидуального предпринимателя признали банкротом . сумма 50000 руб. но услуги конкурсного управляющего уже 180000 руб. могу ли я оспорить такое вознаграждение????
Ответ:
Отвечает:
судебный отдел
В соответствии со ст. 217 ФЗ от 26.10.2002г. № 127 -ФЗ (ред. от 29.12.2012г., с изм. от 30.12.2012) «О несостоятельности (банкротстве)» при принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном статьей 45 настоящего Федерального закона, о чем выносит определение. Указанное определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано. Конкурсный управляющий действует до даты завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве.
Согласно п. 1 ст. 20.6 ФЗ от 26.10.2002г. № 127 -ФЗ (ред. от 29.12.2012г., с изм. от 30.12.2012) «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
Пункт 2 ст.20.6. гласит вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Согласно п.п. 3-9 ст.20.6 вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для:конкурсного управляющего - тридцать тысяч рублей в месяц.Согласно п.13 ст.20.6 сумма процентов по вознаграждению конкурсного управляющего устанавливается в следующих размерах:
семь процентов от размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в случае удовлетворения более чем семидесяти пяти процентов требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов;
шесть процентов от размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в случае удовлетворения более чем пятидесяти процентов требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов;
четыре с половиной процента от размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в случае удовлетворения двадцати пяти и более процентов требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов;
три процента от размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в случае удовлетворения менее чем двадцати пяти процентов требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.
Согласно вышеизложенному сумма процентов по вознаграждению конкурсного управляющего устанавливается в зависимости от размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. При исчислении указанных процентов учитываются удовлетворенные конкурсным управляющим включенные в реестр требования всех очередей (за исключением указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве опоздавших требований) и не принимаются в расчет удовлетворенные им текущие платежи.
Таким образом, фиксированная сумма вознаграждения конкурсного управляющего не может быть изменена в меньшую сторону чем та, что указана в законе. Однако сумма процентов по вознаграждению может быть изменена по требованию кредиторов и на основании судебного акта. В случае из Вашего письма, если определение о банкротстве уже вынесено, то Вам необходимо будет оплатить и сумму задолженности и вознаграждение конкурсного управляющего. Однако если срок рассмотрения предположительно составил 6 месяцев, то это не является фактом, что решение не будет принято раньше, а из этого и сумма вознаграждения конкурсного управляющего соответственно будет меньше.
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Закона о банкротстве в случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов по делу о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, заявитель обязан погасить указанные расходы в части, не погашенной за счет имущества должника. Так как согласно этой норме единственным основанием для возложения обязанности по погашению расходов по делу о банкротстве на заявителя является недостаточность средств у должника, то в случаях, когда вознаграждение арбитражному управляющему осталось невыплаченным ввиду погашения им самим за счет конкурсной массы других требований в нарушение очередности, установленной статьей 134 Закона о банкротстве, обязанность по выплате такого вознаграждения не может быть возложена на заявителя. Вместе с тем невыплата суммы вознаграждения арбитражному управляющему им самим в нарушение названной очередности в данном случае не может служить основанием для привлечения арбитражного управляющего к административной ответственности на основании статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Законом о банкротстве не предусмотрена возможность уменьшения судом размера вознаграждения арбитражного управляющего. Вместе с тем в тех случаях, когда арбитражный управляющий (в том числе отстраненный) ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, фактически уклонялся от осуществления своих полномочий, сумма его вознаграждения за данный период может рассматриваться в качестве убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением им своих обязанностей. При рассмотрении судом требования арбитражного управляющего о взыскании вознаграждения соответствующее лицо (должник, заявитель и др.) вправе предъявить встречное требование о взыскании с арбитражного управляющего названных убытков; в таком случае при полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного требований суд производит процессуальный зачет (статья 132 и абзац второй части 5 статьи 170 АПК РФ).
Так же можно дополнить, что тот факт что у Вас нет средств на оплату судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, то это может явиться основанием для прекращения производства по делу (абз.8 п.1 ст. 57 Закона о банкротстве, а также Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 12 ноября 2010 г. по делу N А12-24984/2009).
Текст вопроса:
Спрашивал:
Любовь
К кому адресован: Судебный отдел
Были ли в вашей практике судебные разбирательства по поводу снижения неустойки по договорам купли-продажиобъектов муниципального имущества? Какова статистика судебных решений?С уважением.Любовь
Ответ:
Отвечает:
Судебный отдел
В ответ на Ваше письмо сообщаем следующее:
Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
Также согласно ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Правила настоящей статьи не затрагивают права должника на уменьшение размера его ответственности на основании статьи 404 ГК РФ и права кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных статьей 394 ГК РФ.
В судебной практике отмечается, что снижение размера неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ не может осуществляться без обоснования мотивов такого снижения, указывающих на явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.
Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения ст.333 ГК РФ» установил четкий ориентир для определения чрезмерного размера неустойки. В п. 2 Постановления указано, что по общему правилу размер неустойки не является чрезмерным, если он ниже двукратного размера учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России, установленной на момент нарушения. Таким образом, в настоящее время не может быть признана явно несоразмерной неустойка, которая меньше 16 процентов годовых (см. Указание Банка России от 23.12.2011 N 2758-У "О размере ставки рефинансирования Банка России").
Таким образом по данному вопросу можем пояснить, что судебная практика во всех случаях индивидуальна, однако Постановление № 81, а также Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 22.08.2012г. по делу А 12-11927/2012 поможет сориентировать Вас по возникшим вопросам.
Текст вопроса:
Спрашивал:
Людмила Николаевна
К кому адресован: Судебный отдел
Здравствуйте!Имеют ли право взыскивать и каким образом должно происходить взыскание долга перед пенсионным фондом с учредителя общественной организации.
Ответ:
Отвечает:
Судебный отдел
В ответ на Ваш вопрос сообщаем следующее:
Согласно Статьи 117 ГК РФ Общественная организация- добровольное объединение граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.
Это некоммерческая организация, которая осуществляет предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующая этим целям.
Также согласно п.2. ст.6 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред.от 11.02.2013)»О Некоммерческих организациях» участники (члены) общественных организаций не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские взносы. Участники (члены) общественных организаций не отвечают по обязательствам указанных организаций, а указанные организации не отвечают по обязательствам своих членов.
Таким образом можно сделать вывод о том, что учредители общественной организации никакой ответственности перед ПФР не несут. Однако сама организация имеет обязательство связанное с уплатой страховых взносов в ПФР, о чем говорит ст.5 ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», что плательщиками страховых взносов в ПФР являются:
1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:
а) организации.
Текст вопроса:
Спрашивал:
Ника
К кому адресован: Судебный отдел
Скажите, пожалуйста, могу я проводить психологические консультации без оформления ИП или ООО. А просто подавать налоговую декларацию с указанием дохода.
Ответ:
Отвечает:
Судебный отдел
Добрый день!
Действующее законодательство требует оформления частной практики психолога, как предпринимательской деятельности. Осуществление психологических консультаций без оформления ИП или юридического лица является незаконным предпринимательством, уголовно-наказуемым деянием.
Текст вопроса:
Спрашивал:
Айрат
К кому адресован: Судебный отдел
В 2006 году на производстве ( г. Волгоград, дзержинский р-н) погиб мой брат. На сегодня других, близких ему родственников нет. Есть копия акта о несчастном случае на производстве, копия медицинского св-ва о смерти. Причина- поражение техническим электричеством. Установлена легкая степень опьянения. Организация работодатель ОАО г. Волгоград. Каковы шансы сейчас взыскать моральный ущерб с ОАО, реальная сумма присужденная судом? Ваши условия сопровождения дела (подготовка иска, других док., представительство в суде...)? Спасибо.
Ответ:
Отвечает:
Судебный отдел
В ответ на Ваше письмо поясняю следующее:
Как Вы пояснили, Вы являетесь братом умершего. То есть Вы являетесь наследником прав своего брата. Как известно наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной законодательством. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. (ст. 1141 ГК РФ)
Так как близких родственников нет, то Вы относитесь к наследникам второй очереди согласно ст.1142, 1143 ГК РФ.
Что же касается наследования морального вреда, то согласно ст.1112 ГК РФ в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, а также личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
Согласно ст.150 ГК РФ, к нематериальным благам как раз и относится жизнь и здоровье человека.
Моральным вредом признаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействиями), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (п.2 Постановления пленума Верховного Суда РФ от 20.12.94 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»).
Также здесь применима ст.198 ГК РФ о сроке 3-х летней исковой давности, требования которой распространяются на компенсацию морального вреда. То есть в этом случае сроки упущены.
Соглано ст.1088 ГК РФ, если Вы относитесь к лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, то есть Вы каким- либо образом зависили от своего брата в материальном смысле, а не имели только родственные отношения, или если Вы понесли расходы на погребение своего брата (ст.1094 ГК РФ), то
Вы вправе возместить их.
Согласно ФЗ № 125 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и проф заболеваний», в силу наступления смерти работника, наступившей в результате несчатного случая на производстве, право на получение страховых выплат имеют его дети, родители-пенсионеры, и другие нетрудоспособные лица, состоящие на его иждивении.
В этом случае срок исковой давности не ограничен (ст.208 ГК РФ).